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檢方談賣淫女被脅迫殺"同行":罪可確定 情有可原 (2)

2008年04月16日 10:16 來源:檢察日報 發(fā)表評論

  專家觀點(diǎn)一

  被脅迫殺人可認(rèn)定為“犯罪情節(jié)輕微”

  本案的處理涉及到如何認(rèn)定袁某和周某對何某、李某殺死方某的逼迫程度。比如是以傷害相威逼,還是以殺害相威脅,抑或是以揭發(fā)隱私相要挾。逼迫者“逼”的具體內(nèi)容不同,雖然不影響被逼迫者成立脅從犯,但是影響被脅迫者刑事責(zé)任的大小。在受到他人的殺害威脅后而殺人的,殺人者是為了保全自己的生命而殺人,而生命權(quán)是人的最重要權(quán)利,因而其承擔(dān)的刑事責(zé)任就。辉谑艿剿说膫ν{后而殺人的,殺人者是為了保護(hù)自己的身體健康而殺人,因而其承擔(dān)的刑事責(zé)任就較大;在受到他人揭發(fā)隱私的威脅后殺人的,殺人者為了保全自己的榮譽(yù)而殺人,那就要承擔(dān)更大的刑事責(zé)任。但無論因受到何種威脅而殺人,被脅迫者都成立脅從犯。

  本案中兩名女子殺人時是“被周某握住手動的刀”。如果這一事實(shí)成立,就意味著兩名女子是因?yàn)楸粡?qiáng)制實(shí)施了殺人行為。在因被強(qiáng)制而殺人的情況下,殺人者是否應(yīng)承擔(dān)故意殺人罪的刑事責(zé)任,也要視情況而定。如果袁某和周某對兩名女子施予的強(qiáng)制力非常大,使兩名女子的手無法自控,那么,她們的行為就不是出于其意志的行為,而僅僅是袁某和周某實(shí)施犯罪的工具。如果袁某和周某對兩名女子所施加的強(qiáng)制力尚未達(dá)到使兩名女子不能控制自己的行為的程度,那就意味著她們尚未喪失意志自由,那么,她們就應(yīng)當(dāng)對殺人行為承擔(dān)刑事責(zé)任。但考慮到兩名女子畢竟是“被周某握住手動的刀”,具有被迫而實(shí)施犯罪行為的一面,因此,在處理時,應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)?shù)膹妮p處罰。

  據(jù)上所述,兩名女子的行為總體上具備了脅從犯的成立條件,構(gòu)成脅從犯。上述是筆者關(guān)于兩名女子的行為在刑事實(shí)體法上的性質(zhì)的看法。

  至于本案程序法上的問題,筆者認(rèn)為,昆明市檢察院的做法并沒有什么不妥之處。

  首先,本案符合適用相對不起訴的前提條件。刑事訴訟法第一百四十二條第二款規(guī)定的相對不起訴的條件有二:一是犯罪情節(jié)輕微。這是適用相對不起訴的前提條件。值得注意的是,這里所講的是“犯罪情節(jié)輕微”,并沒有就犯罪的性質(zhì)進(jìn)行限制,也就是說,只要犯罪情節(jié)輕微,不管實(shí)施的是何種性質(zhì)的犯罪,都可以適用相對不起訴。實(shí)際上,司法實(shí)踐中的具體情況是紛繁復(fù)雜的。有的人實(shí)施輕罪,但犯罪情節(jié)嚴(yán)重;有的人實(shí)施較重甚至是嚴(yán)重的犯罪,但犯罪性質(zhì)輕微。即使故意殺人罪這種性質(zhì)最嚴(yán)重的犯罪也存在著犯罪情節(jié)輕微的情況,如“大義滅親”的故意殺人行為,在司法實(shí)踐中也有被免予刑事處罰的。那種認(rèn)為只有性質(zhì)不嚴(yán)重的犯罪才能適用相對不起訴的看法是沒有法律根據(jù)的。二是依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰。這是適用相對不起訴的實(shí)質(zhì)條件。根據(jù)刑法第二十八條的規(guī)定,對于脅從犯,應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié),減輕或者免除處罰。本案中兩名女子的犯罪情況完全具備了上述兩個方面的成立條件。人民檢察院作出不起訴決定完全符合法律的規(guī)定。

  其次,那種認(rèn)為檢察院應(yīng)將本案交給法院來裁定,檢察院對兩名女子作出相對不起訴的決定有“越權(quán)”之嫌的說法,也是不能成立的。根據(jù)我國刑事訴訟法的規(guī)定,人民檢察院與人民法院各有其職能,除了刑事自訴案件直接由法院受理外,其余的刑事案件一律由檢察院依法決定是否提起公訴。昆明市檢察院對本案中的兩女子作出相對不起訴的決定,具有充分的法律依據(jù)。

  最后,昆明市檢察院對兩名女子作出不起訴決定也是符合寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策的。因?yàn)閮擅邮潜幻{迫參加犯罪,其主觀惡性小,其犯罪情節(jié)輕微,再犯可能性小,而且還有自首、立功情節(jié),對其不予起訴,正是對寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的體現(xiàn)。

  (作者李; 為北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授、博士生導(dǎo)師)

  專家觀點(diǎn)二

  不起訴決定符合個別正義

  首先,檢察機(jī)關(guān)對本案的何某和李某作出相對不起訴是正確的。本案實(shí)際上是關(guān)于檢察官自由裁量權(quán)的爭論。世界上關(guān)于起訴的原則大致有兩種,一種是德國的強(qiáng)制起訴原則,又稱起訴法定主義,其內(nèi)容是只要收集到的證據(jù)構(gòu)成了犯罪,檢察官就必須進(jìn)行追訴。另外一種是美國的檢察官自由裁量原則,又稱起訴便宜主義,其內(nèi)容是檢察官根據(jù)個案的具體情況,如果起訴不符合公正的利益,檢察官可以決定不起訴,即使已有的證據(jù)已經(jīng)能夠證明嫌疑人的行為確實(shí)構(gòu)成了犯罪。

  我國現(xiàn)行刑事訴訟法采納的是德國的強(qiáng)制起訴原則,同時規(guī)定檢察官對特定的輕微犯罪可以作出不起訴決定。我國刑事訴訟法第一百四十二條第二款規(guī)定:“對于犯罪情節(jié)輕微,依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的,人民檢察院可以作出不起訴決定!边@種不起訴決定是指,嫌疑人的行為已經(jīng)構(gòu)成了犯罪,但是,由于情節(jié)輕微,不需要判處刑罰或者免除刑罰,檢察機(jī)關(guān)可以作出不起訴的決定。結(jié)合本案來看,何某和李某涉嫌故意殺人罪,同時兩人是脅從犯,有自首、立功情節(jié)。何某和李某具備刑法規(guī)定的免除刑罰的條件,因此檢察機(jī)關(guān)對其作出相對不起訴的決定是正確的。

  之所以對本案存在爭議,主要是法律的統(tǒng)一適用和個別化的正義兩個觀念之間的沖突。我國基于大陸法系的傳統(tǒng),一貫強(qiáng)調(diào)法律的統(tǒng)一適用,也就是說,同等情況同等對待,什么樣的行為構(gòu)成犯罪由立法機(jī)關(guān)通過制定刑法典的方式來確定,而不能由檢察官再次進(jìn)行價值權(quán)衡。因此,我國的相對不起訴范圍很有限,只限于不需要判處刑罰或者免除刑罰的情形,其目的是為了案件分流、減輕法院開庭審理案件數(shù)量的壓力。所謂的個別化的正義,是指不同情況不同對待,每一個刑事案件都應(yīng)當(dāng)根據(jù)其具體的情節(jié)、犯罪嫌疑人的年齡、心理和智力狀況、前科、境遇,當(dāng)?shù)氐膬r值觀念,以及案件處理的具體需要,來一案一決定地作出是否起訴的決定。個別化的正義是英美起訴制度的核心精神。法律的統(tǒng)一適用和個別化的正義是公正的兩個相互沖突的方面,如果強(qiáng)調(diào)前者,就會限制甚至反對檢察官的自由裁量權(quán);如果強(qiáng)調(diào)后者,則會主張檢察官對具體案件的起訴決定享有自由裁量權(quán)。

  我認(rèn)為,本案的處理不僅符合現(xiàn)行刑事訴訟法的規(guī)定,而且符合個別化正義的理念。檢察官作為公共利益的代表,在作出是否起訴的決定的時候,應(yīng)當(dāng)考慮起訴是否符合公共利益,也應(yīng)當(dāng)考慮根據(jù)本案的具體情況起訴是否是公正的,而不能簡單機(jī)械地執(zhí)行法律。因而,本案中昆明市檢察院的決定,不僅沒有越權(quán)或者違反刑事訴訟法,反而是更符合公正的要求。

  其次,檢察機(jī)關(guān)的起訴或者不起訴決定不需要征得被害人的同意。刑事被害人在我國具有當(dāng)事人的地位,廣泛參與到案件的起訴和審判過程中。刑事訴訟法第一百三十九條規(guī)定,人民檢察院審查案件,應(yīng)當(dāng)聽取被害人(或已死亡被害人的近親屬)及其委托的人的意見。但是,被害人(或已死亡被害人的近親屬)的意見并不能改變或者左右檢察機(jī)關(guān)的決定。也就是說,被害人(或已死亡被害人的近親屬)只享有被聽取意見的權(quán)利,但最終的決定仍然由檢察機(jī)關(guān)作出。

  當(dāng)然,被害人(或已死亡被害人的近親屬)如果不同意檢察機(jī)關(guān)的相對不起訴決定,可以向上一級人民檢察院申訴,也可以不經(jīng)申訴直接向人民法院提起自訴。那種“檢察機(jī)關(guān)對于有被害人的案件決定不起訴應(yīng)征得被害人家屬的同意”的說法是錯誤的。

  (作者鄭旭 為中國政法大學(xué)刑事訴訟法研究所副所長、法學(xué)博士)

  編后 法律不強(qiáng)人所難。只有當(dāng)一個人具有期待可能性時,才有可能對行為人作出譴責(zé)。如果根據(jù)行為人行為有關(guān)主客觀情況,不能期待行為人實(shí)施“遵從法律的可能性”或“期待可能性較小”的行為時,也就不存在對其加以刑法上非難的可能性。有無期待可能性是可否阻卻責(zé)任的事由,它不是由法律明確規(guī)定的,其存在與否只能由司法官根據(jù)法理結(jié)合具體情況具體判斷。因期待可能性作為責(zé)任要素,其功能是阻卻責(zé)任,如果濫用將會導(dǎo)致法秩序的松弛,因此,司法實(shí)踐中應(yīng)受到嚴(yán)格的限制。本案依據(jù)刑訴法的明文規(guī)定作出不起訴決定,卻仍然引發(fā)爭議,從一個側(cè)面說明了期待可能性理論在我國司法實(shí)踐的運(yùn)用需要進(jìn)一步的研究和發(fā)展。

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編輯:朱鵬英】
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